рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Наследование по завещанию

так называемых отказополучателей.

Предметом завещательного отказа, в соответствии с ч. 2 ст. 1137 ГК РФ,

может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином

вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача

отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права,

приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества,

выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной

услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей

и тому подобное. В частности, на наследника, к которому переходит жилой

дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить

обязанность предоставить другому лицу (пожизненно или на иной срок) право

пользования этим помещением или его определенной частью.

Новое заключается в том, что теперь завещательный отказ может быть

возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по

закону. В последнем случае содержание завещания может исчерпываться

завещательным отказом. Кроме того, допускается подназначение другого

отказополучателя на случай если основной отказополучатель умрет до открытия

наследства, одновременно с наследодателем, откажется от принятия

завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение

завещательного отказа в установленный срок либо будет лишен права на

завещательный отказ по мотивам недостойности (то есть в соответствии с п. 5

ст. 1117). Новеллой является и то, что установлен срок, в течение которого

отказополучатель может потребовать от наследника исполнения завещательного

отказа. Это срок равен трем годам со дня открытия наследства и является

пресекательным, то есть по его истечении отказополучатель лишается права

требовать исполнения и наследник тем самым освобождается от соответствующей

обязанности. Подчеркнуто, что право на получение завещательного отказа —

личное право, оно не может перейти к другим лицам. Поэтому если

отказополучатель умер, не воспользовавшись своим правом, его наследники не

вправе потребовать исполнения завещательного отказа (ст. 1137, 1138). Когда

по завещанию подназначен другой отказополучатель, для него трехлетний срок

на предъявление требования начинает течь с момента отпадения основного

отказополучателя.

Исполняется завещательный отказ наследником за счет перешедшего к нему

имущества, стоимость которого определяется после вычета приходящихся на его

долю долгов завещателя. Следует отметить, что доля наследника в этом случае

должна быть очищена от расходов на похороны наследодателя и других

платежей, которые осуществляются за счет наследственного имущества (ст.

1174).

Учитывая большую практическую значимость завещательного отказа,

законодатель также устанавливает правило, согласно которому при последующем

переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к

другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по

завещательному отказу, сохраняет силу.

Завещательное возложение — это возложение на одного или

нескольких наследников обязанности совершить какое-либо действие

имущественного или неимущественного характера, направленное на

осуществление общеполезной цели (передать книги в библиотеку, предоставить

музеям для экспозиции картины, полученные по наследству, и т. п.).

Новый раздел ГК РФ вводит следующие уточнения:

1) действие может носить как имущественный, так и неимущественный

характер;

2) возложить такую обязанность можно как на одного, так и на

нескольких наследников по завещанию или по закону;

3) допустимо возложить на одного или нескольких наследников

обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также

осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139).

Если исполнение завещательного возложения требует определенных

расходов, такие расходы наследник обязан нести также в пределах стоимости

перешедшего к нему наследственного имущества.

В новом ГК РФ специально подчеркнуто, что как завещательный отказ, так

и завещательное возложение обременяют не самого наследника, а его долю в

наследстве. Это означает, что если наследник, доля которого обременена

завещательным отказом или завещательным возложением, по каким-либо причинам

не примет наследство, соответствующие обязанности переходят к наследнику

(наследникам), который получит долю отпавшего наследника (ст. 1140).

Отступление от данного правила возможно, только если завещанием

предусмотрено иное, либо если исполнение связано с личностью отпавшего

наследника.

Обременение наследственного имущества завещательным отказом в

отдельных случаях сохраняется и при отчуждении имущества. В соответствии со

ст. 1137 при любом отчуждении наследником полученного по наследству

имущества право пользования этим имуществом, предоставленное по

завещательному отказу, сохраняется.

Как уже отмечалось, завещание приобретает юридическую силу, то есть

порождает права и обязанности, лишь после смерти наследодателя. В связи с

этим достаточно сложно в случае смерти оценить, действовал ли гражданин при

совершении завещания свободно, без принуждения, отдавал ли он отчет своим

действиям и оценивал ли возможные последствия, было ли это его личное

волеизъявление (сам ли он подписывал завещание либо за него подписало

другое лицо без его ведома и согласия).

Серьезное внимание в новом ГК РФ уделено и исполнению завещания:

уточнены, расширены и обновлены нормы, регулирующие правое положение такой

фигуры в наследственных правоотношениях как исполнитель завещания.

В виде общего правила как и ранее, предусмотрено, что исполнение

завещания осуществляется наследниками по завещанию, если завещателем не

назначен исполнитель завещания (ст. 1133).

Исполнителем завещания — душеприказчиком (этот термин впервые появился

в современном российском законодательстве) может быть любой гражданин, в

том числе один из наследников по завещанию. Согласие гражданина стать

исполнителем завещания должно быть получено до открытия наследства. На этом

заканчивается соответствие нового законодательства ранее действовавшему.

Новый ГК РФ установил, что согласие быть исполнителем завещания может

быть выражено в течение одного месяца после открытия наследства путем

подачи заявления об этом нотариусу (п. 1 ст. 1134). Такое положение давно

признано мировой практикой и применяется в большинстве развитых стран мира.

Новеллой Кодекса является уточнение, что "согласие гражданина быть

исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной

надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в

заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства"

(ч. 1 ст. 1134). Как согласие могут расцениваться и фактические действия по

исполнению завещания, совершенные в течение месяца со дня открытия

наследства.

По новым правилам (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания, помимо

возмещения за счет средств наследства необходимых расходов, связанных с

исполнением завещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства,

если это предусмотрено завещанием. Заметим, что ранее ГК РСФСР императивно

устанавливал безвозмездный характер оказываемых исполнителем завещания

услуг (ст. 545 ГК РСФСР).

Допускается и освобождение гражданина от обязанностей исполнителя

завещания после открытия наследства.

Такое решение вправе вынести суд по заявлению самого гражданина либо

наследников по завещанию при наличии обстоятельств, препятствующих

гражданину исполнить соответствующие обязанности.

Достаточно подробно в ГК РФ перечислены основные обязанности

исполнителя завещания, а также допускается возложение на него завещателем

иных или дополнительных обязанностей (п. 2 ст. 1135).

Полномочия исполнителя завещания, согласно ст.1135 ГК РФ,

удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом, и он вправе от своего

имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде,

других государственных учреждениях (например, потребовать от должников

наследодателя уплаты долга, принять меры к охране наследственного

имущества, в качестве учредителя заключить договор доверительного

управления наследственным имуществом и т.п.)

2.4. Изменение, отмена и недействительность завещания

Принцип свободы завещания и его односторонний характер предопределяют

также и то, что гражданин, совершивший завещание, вправе в любое время его

изменить или отменить. Такое же право предоставлялось завещателю и ранее

действовавшим законодательством, но теперь оно уточнено и конкретизировано

(ст.1130).

В Кодексе названы те же способы изменения и отмены завещания, что и в

ранее действовавшем законодательстве. Они сводятся к следующему. Изменить

завещание наследодатель может только путем составления нового завещания, в

котором содержатся иные распоряжения в отношении части наследственного

имущества. Например, в предшествующем завещании гражданин все свое

имущество завещал дочери, а в последующем указал, что из принадлежащего ему

имущества автомобиль он завещает сыну. В такой ситуации второе завещание

изменяет первое. В случае открытия наследства действительными будут оба

завещания, на основании которых к сыну перейдет автомобиль, а к дочери все

остальное имущество наследодателя.

Последующим завещанием может быть не только изменено, но и отменено

ранее составленное завещание. Этот результат наступает, когда предыдущее

завещание полностью противоречит последующему. Например, если по

предыдущему завещанию гражданин завещал принадлежащую ему квартиру сыну, а

в последующем указал в качестве наследника на эту же квартиру дочь, это

означает, что первое завещание полностью отменено и к наследованию по

второму завещанию будет призываться только дочь завещателя.

Завещание может быть также отменено еще одним способом. В ГК РСФСР

такой способ выражался в подаче завещателем заявления об отмене завещания

нотариусу или должностному лицу местной администрации. К такому заявлению

предъявлялось только одно требование: подпись завещателя на нем должна была

быть нотариально удостоверена. В Основах законодательства о нотариате (ст.

58) назван иной способ: отмена завещания может быть произведена путем

подачи уведомления, которое должно быть нотариально удостоверено. Практика

применения этой нормы Основ была неоднозначной и нередко нотариусами в

качестве способа отмены завещания принимались как уведомление, так и

заявление, где была нотариально удостоверена лишь подпись заявителя.

Между тем в наследственных правоотношениях отмена завещания имеет

такое же значение, как и совершение завещания, поскольку порождает иные,

чем предусмотренные завещанием, правовые последствия.

Именно на такой позиции стоит законодатель, предусмотрев в новом ГК

РФ, что завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его

отмене. При этом распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в

любой форме, установленной Кодексом для совершения завещания (п. 4 ст.

1130). Таким образом, распоряжение об отмене завещания, как и само

завещание, является односторонней сделкой, к нему соответственно

применяются нормы Кодекса, определяющие общие условия действительности

сделок и основания признания их недействительными. Так, распоряжение об

отмене завещания, составленное без соблюдения правил ГК РФ о форме

завещания, приведет к недействительности такого распоряжения по основаниям

его ничтожности, а распоряжение, составленное под влиянием угрозы или

насилия либо в условиях, когда завещатель не отдавал отчет своим действиям,

может привести к признанию распоряжения недействительным по решению суда.

Поскольку в практике нередко допускалось разное понимание правовых

последствий, к которым должны приводить изменение или отмена завещателем

совершенного завещания, в новый ГК РФ включена по этому поводу специальная

норма (п. 2 ст.1130): завещание, отмененное полностью или частично

последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание

отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Таким образом,

речь идет о безвозвратности такой отмены. Например, если гражданин оставил

по завещанию своей супруге приобретенную им еще до брака дачу, а затем в

последующем завещании эту же дачу завещал сыну от первого брака, а затем

сделал распоряжение об отмене второго завещания, наступит наследование по

закону, поскольку первое завещание, отмененное последующим, не

восстанавливается в связи с отменой этого последующего завещания. Таким

образом, ни одного завещания нет.

Иные последствия наступают, если последующее завещание признано

недействительным по любому основанию. Как известно, сделка, признанная

недействительной, не влечет юридических последствий за исключением тех,

которые связаны с ее недействительностью (ст. 167 ГК РФ). В рассматриваемом

случае юридическим последствием признания последующего завещания

недействительным является восстановление предыдущего завещания, то есть

наследование осуществляется в соответствии с предыдущим завещанием (п. 3

ст. 1130). Такие же последствия наступят, если будет признано

недействительным распоряжение об отмене завещания.

В новом ГК РФ содержатся специальные нормы, которые достаточно

подробно регулируют основания и порядок признания завещания

недействительным (ст. 1131).

Если при совершении завещания допускаются нарушения как общих

требований, предъявляемых ГК РФ к действительности сделок (см. главу 9

раздела I "Сделки"), так и специальных требований, предъявляемых к порядку

совершения завещаний (см. главу 62 раздела V "Наследование по завещанию"),

такие завещания являются недействительными. При этом в зависимости от

допущенных нарушений завещание либо признается недействительным по решению

суда (оспоримое завещание), либо является недействительным независимо от

такого признания (ничтожное завещание). Так, в соответствии со ст. 1118 ГК

РФ завещание вправе совершить только тот, кто на момент его совершения

обладает дееспособностью в полном объеме.

Совершенно ясно, что, если представлены доказательства,

подтверждающие, что в момент совершения завещания завещатель не обладал

полной дееспособностью (по решению суда был признан недееспособным или

ограниченно дееспособным), такое завещание недействительно и не может

исполняться, даже если по этому поводу не было вынесено решение о признании

завещания недействительным. Таким же ничтожным является завещание,

совершенное в отсутствие свидетелей, если их присутствие в соответствии с

законом обязательно (п. 3 ст. 1124).

Между тем для признания завещания недействительным в силу того,

например, что гражданин совершил его под влиянием угрозы или насилия (ст.

179), что завещатель в момент совершения завещания не отдавал отчет своим

действиям (ст. 177), что завещание было подписано другим лицом без просьбы

и без ведома завещателя (п. 3 ст. 1125), требуется решение суда1. Такое

завещание является оспоримым.

В Кодексе установлены специальные правила, касающиеся оспаривания

завещания. Во-первых, предусмотрено, что оспаривание завещания до открытия

наследства не допускается, оно может быть оспорено только после смерти

завещателя. Во-вторых, оспорить завещание вправе лишь то лицо, права и

законные интересы которого нарушены завещанием. Например, заявить

требование о признании завещания недействительным могут наследники по

закону, а также наследники по ранее составленному завещанию, которое было

отменено последующим оспариваемым завещанием (п. 2 ст. 1131).

В ст. 1131 содержится новая норма, смысл которой заключается в том,

что не все нарушения порядка составления, подписания и удостоверения

завещания должны приводить к признанию завещания недействительным. Эта

норма касается оспоримых завещаний и ориентирует суд на то, что описки и

другие незначительные нарушения порядка совершения завещания не должны

служить основанием для признания завещания недействительным, если суд

установит, что они не влияют на возможность установления и понимания

действительной воли завещателя (п. З ст. 1131).

Ясно, что некомпетентность или невнимательность тех, кому

предоставлено право удостоверять завещания, не должна отражаться на

интересах граждан. С учетом этого в новом ГК РФ установлено, что, если при

наличии нарушений все же не возникает сомнений в понимании действительной

воли завещателя, такое завещание не должно признаваться недействительным.

Оценить значимость допущенных нарушений с точки зрения влияния их на

понимание действительной воли наследодателя, выраженной в завещании, и

применить соответствующие последствия вправе только суд.

Недействительным может быть как завещание в целом, так и содержащиеся

в нем отдельные завещательные распоряжения. Так, если завещатель вопреки

требованию закона лишает обязательных наследников причитающейся им

наследственной доли или снижает ее размер, завещание признается

недействительным только в этой части.

Статья 1131 не содержит нормы, устанавливающей специальные последствия

недействительности завещания. В этом случае наступают общие последствия,

предусмотренные ст. 167 ГК РФ: недействительное завещание само по себе не

влечет юридических последствий, то есть наследование по завещанию,

признанному недействительным, не открывается и такое завещание не

исполняется.

Вместе с тем в п. 5 ст. 1131 содержится уточняющая норма:

недействительность завещания не лишает указанных в нем наследников права

наследовать имущество этого же наследодателя по закону или на основании

другого действительного завещания.

3. Приобретение наследства

Любой наследник, который призывается к наследованию по закону или по

завещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследство, и

определенным образом выразить свое желание: речь идет о принятии наследства

(только передача Российской Федерации выморочного имущества происходит

независимо от принятия наследства ею).

Действия по принятию наследства подчиняются определенным требованиям:

во-первых, принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным

("да" или "нет", без каких-либо условий и оговорок); во-вторых, не

допускается принятие части наследства. Именно при принятии наследства

действует принцип универсальности правопреемства: принятие части наследства

означает принятие всего наследства. Но этот принцип действует в пределах

одного основания наследования. Если же наследник призывается к наследству

по двум или нескольким основаниям, он может принять наследство по одному,

нескольким или всем основаниям (например, если по завещанию наследодатель

оставил внуку автомобиль, а все другое его имущество переходит к

наследникам по закону, в число которых входит по праву представления тот же

внук, последний вправе принять наследство, как по завещанию, так и по

закону, либо принять наследство по одному из оснований: только автомобиль

по завещанию либо только долю в другом имуществе по закону).

Акт принятия наследства — это односторонняя сделка, которую должен

совершить каждый из наследников, желающий приобрести наследство. Если один

из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство и

остальные, призванные к наследованию наследники (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).

Существуют два способа принятия наследства, и они соответствуют тем,

что были установлены и ранее действовавшим законодательством.

Первый способ — это подача наследником заявления о принятии наследства

нотариусу или должностному лицу, которые в соответствии с законом вправе

выдавать свидетельство о праве на наследство (по действующему

законодательству такое право, кроме нотариуса, предоставлено лишь

должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации — ст. 38

Основ законодательства о нотариате).

Наследник может подать названным лицам заявление только о выдаче

свидетельства о праве на наследство. В этом случае заявление выполняет две

функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также

служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство.

Принятие наследства допускается и через представителя. В качестве

представителя в данном случае может выступать лицо, действующее по

доверенности наследника, в которой специально предусмотрено полномочие

представителя на принятие наследства.

Второй способ выражается в так называемом "фактическом принятии"

наследства. По новому законодательству этот способ имеет более широкое

содержание. В ст. 1153 дан примерный перечень действий наследника, которые

рассматриваются как конклюдентные, то есть свидетельствующие о желании

наследника принять наследство. О фактическом принятии наследства может

свидетельствовать следующее: наследник вступил во владение или управление

наследственным имуществом (продолжает проживать в принадлежавшем

наследодателю доме, обрабатывать садовый участок, вселился в помещение, в

котором ранее проживал наследодатель, перевез к себе вещи (часть вещей)

наследодателя, взял документы и ключи от принадлежавшего наследодателю

автомобиля, сберегательную книжку, потребовал квартирную плату у

нанимателя, принадлежавшего наследодателю жилого помещения, начал ремонт

квартиры и т. п.); принял меры по сохранению наследственного имущества,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.